Navigation bar
  Print document Start Previous page
 118 of 300 
Next page End  

118
консенсуальные   контракты (consensus – согласие). Важнейшим консенсуальным
контрактом была купля-продажа. К сер. II в. до н. э. все новые консенсуальные контракты (купля-
продажа, наем вещей, работы или услуг, товарищество) снабжены были собственными исковыми
требованиями, которые позволяли каждой из заключивших их сторон принудить другую к исполнению
обязательств полностью или частично. На рубеже II/I вв. до н. э. в преторском праве получили
признание самые общие соглашения о различных коммерческих и некоммерческих интересах, вначале
служивших только дополнениями к договорам гражданского права, – пакты. Сложился принцип
«Соглашения должны исполняться», если они соответствуют подлинной воле заключивших их людей.
С другой стороны, преторское право освобождало от выполнения обязательств, если они были
заключены под влиянием угрозы, обмана, насилия – с начала I в. до н. э. в таких случаях обманутой
стороне стало даваться право на иск с требованием до 4-кратного возмещения ущерба.
В императорскую эпоху большее значение стало уделяться письменной форме заключения сделок, в
некоторых случаях только письменный договор порождал обязательства его выполнить. Так, с
III в.
значительные по сумме дарения (свыше 500 серебряных сестерций) должны были заключаться строго
письменно. С начала VI в. письменная форма признавалась обязательной для любого договора, если
стороны сами на это согласились. В V в. (472 г.) прекратила свою жизнь в праве стипуляция: было
признано, что для действительности устных договоров достаточно любых, определенно произнесенных
слов. Еще ранее, примерно ко II в., практически вышли из обихода сделки, совершаемые в порядке
манципации. Действительность договоров и, соответственно, обязательств из них стала в максимально
возможной степени определяться свободным усмотрением сторон.
Высокая степень свободы договоров в частном праве не исключала, однако, возрастания
законодательной регламентации некоторых сделок, особенно в императорскую эпоху. Еще в III в. до
н. э. были существенно ограничены имущественные дарения, т. е. безвозмездное отчуждение
имущества в пользу постороннего лица. Только родственникам или своему патрону можно было
подарить все, что имелось. В III в. для договора купли-продажи было введено требование о соблюдении
ее нормальной, с точки зрения оборота, выгодности: если кто-то в результате покупки вещи у лица, не
понимавшего ее цены или находившегося в очень бедственном положении, обогащался несравнимо с
приобретениями продавца, то такой договор не считался действительным под предлогом
ненормальных убытков (laesio enormis). Неоднократно делались попытки ограничить
взимание процентов по денежным займам. С распространением христианства ростовщичество было
признано вообще небогоугодным делом. Жесткие нормы допустимых процентов (от 4% до 12% для
разных сословий – минимальные для сенаторов, максимальные для хозяев кораблей и купцов) были
установлены законом в VI в.
В ходе развития права изменила свой характер форма ответственности по обязательствам. Уже в
326 г. до н. э. по закону Петелия, принятому под давлением плебейской массы, была
формально отменена долговая личная кабала – за несоблюдение обязательств впредь следовало
отвечать только своим имуществом. Однако практически на протяжении еще II в. до н. э. случаи
долговой кабалы (или заложничества) были нередки. Такое длительное отмирание архаического
института было в том числе связано и с общей неурегулированностью последствий неисполнения
обязательства для виновной стороны. Только с сер. I в. до н. э. в преторском праве получил признание
иск об общих убытках, причиненных неисполнением обязательства, который давал возможность
кредитору существенно увеличить взыскание за неисполнение. Правда, в VI в. и в этом отношении
взыскания были ограничены пределами 2-кратных убытков, понесенных вследствие неисполнения.
В интересах упрощения коммерческого оборота и как знак повышения внимания права к
фактическому состоянию дел новые формы обрело и прекращение обязательств. В раннем праве
только обязательства вследствие деликта оканчивались простым исполнением (возмещением вреда).
Для того чтобы прекратить обязательства по формальным договорам, требовались столь же
формальные действия, сопровождающие реальное исполнение (если что-то получил в порядке
манципации, то и вернуть можно было только через манципацию). Для избежания возможных
несправедливостей, связанных с
этим требованием цивильного права, вошло в практику прощение
обязательств в суде на стадии предъявления иска. В I в. до н. э. получило признание особое соглашение
об исполнении обязательств, устраняющее последующие претензии. Позднее для прекращения
обязательства стало достаточно простого, неформального исполнения; вошла в обиход и новация
– возобновление обязательств с новым сроком или дополнительными условиями.
Римское частное право в своем историческом развитии прошло несколько этапов, взаимосвязанных с
Сайт создан в системе uCoz